Kitabı oku: «Handbuch des Strafrechts», sayfa 24

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EKMR, 1978, DR, Bd. 13, S. 70 ff.

[233]

EuGH, Urt. v. 3.5.2005 – C – 387/02, C – 391/02, C – 403/02.

[234]

EGMR, NJOZ 2010, 2726, Rn. 105 ff.

[235]

EGMR, NJOZ 2010, 2716, Rn. 107 ff.

[236]

BeckRS 2013, 12859.

[237]

EGMR, NJOZ 2010, 2716, Rn. 109.

[238]

EGMR, Tess v. Lettland, Entsch. v. 12.12.2002; Kononov v. Lettland, Urteil v. 17.5.2010, Rn. 186; Maktouf und Damjanović, Urteil v. 18.7.2013, para. 72; s. auch Damnjanovic, ZIS 2014, 636; Tamietti, eucrim 2015, 116.

[239]

EGMR, Maktouf und Damjanović, Urteil v. 18.7.2013, zustimmendes Sondervotum der Richter Pinto de Albuquerque und Vucini, S. 44.

[240]

EGMR, Maktouf und Damjanović, Urteil v. 18.7.2013, para. 65; zust. Sondervotum der Richter Pinto de Albuquerque und Vucini, S. 44; vgl. auch Damnjanovic, ZIS 2014, 634 f.

[241]

Gollwitzer, Menschenrechte im Strafverfahren, 2005, Art. 15 IPbpR Rn. 7; Nowak, CCPR Commentary, 2. Aufl. 2005, Art. 49 Rn. 7.

[242]

Näher dazu Dannecker, Schroeder-FS, S. 761, 770 ff.; Gleß, GA 2000, 224 ff.

[243]

NK-GRCh-Eser, Art. 49 Rn. 34.

[244]

NK-GRCh-Borowsky, Art. 51 Rn. 16.

[245]

NK-GRCh-Borowsky, Art. 51 Rn. 24a ff. m.w.N.

[246]

Heuer, Art. 51 Abs. 1 S. 1 GRC, S. 200 ff. m.w.N.

[247]

Gaede, wistra 2011, 365 (369).

[248]

Siehe dazu NK-GRCh-Borowsky, Art. 52 Rn. 3, 18 ff. m.w.N.

[249]

Siehe dazu Gaede, wistra 2011, 365, 369, 370 ff. m.w.N.

[250]

OLG Koblenz NStZ 1989, 188; OLG Stuttgart NJW 1990, 657.

[251]

EuGH, Urt. v. 1.6.1999, C-319/97; Antoine Kortas, EuZW 1999, 476 ff.

[252]

EuGH, Urt. v. 1.6.1999, C-319/97 Rn. 16; Antoine Kortas, EuZW 1999, 476, 477.

[253]

Auer, NJW 1984, 2022; vgl. aber EuGH, Urt. v. 22.9.1983 – Rs. 271/82.

[254]

EuGH, EuZW 1999, 52 ff. (Awoyemi).

[255]

MK-Schmitz, 2005, § 2 Rn. 40 ff; Sch/Sch-Eser, § 2 Rn. 40; SK-Jäger, § 2 Rn. 46.

[256]

EuGH, EuZW 1999, 52 ff. (Awoyemi); vgl. auch EuGH EuZW 2000, 89 f. (Arblade und Leloup); eingehend dazu Gleß, GA 2000, 224, 230 ff.

[257]

Zur Kompetenz der Europäischen Union, die Mitgliedstaaten auch zur Schaffung nationaler Strafrechtsnormen zu verpflichten, vgl. Vogel, in: Dannecker (Hrsg.), Die Bekämpfung des Subventionsbetrugs im EG-Bereich, 1993, S. 170, 172; Albrecht/Braum, KritV 2001, 312, 319 f.; Bleckmann, Stree und Wessels-FS, S. 106, 111; Dannecker/Streinz, in: Rengeling: EUDUR, Bd. I, 2. Aufl. 2003, § 8 Rn. 62 ff.; Sieber, ZStW 103 (1991), 957, 963; Tiedemann, NJW 1993, 23, 26.

[258]

Schlussanträge vom 14.10.2004.

[259]

Generalanwältin Kokott, Schlussanträge, Rn. 165.

[260]

EuGH, EuZW 2005, 369 ff. (Berlusconi).

[261]

So die ständige Rechtsprechung seit dem Urteil EuGH, Slg. 1987, 3969, Rn. 13 (Kolpinhuis Nijmwegen).

[262]

Satzger, JZ 2005, 998 ff.

[263]

Satzger, JZ 2005, 998, 1000.

[264]

EuGH, Slg. 1981, 2595, 2618 (Casati); EuGH, Slg. 1989, 221 f. (Cowan/Trésor public).

[265]

BGHSt 25, 190; vgl. auch BGHSt 27, 182; 41, 131 f.

[266]

Albrecht/Braum, KritV 1998, 460, 471; Cuerda, in: Schünemann/Suárez González (Hrsg.), Bausteine eines europäischen Wirtschaftsrechts, 1994, S. 367, 368 ff.; Dannecker/Streinz, in: Rengeling, EUDUR, Bd. I, § 8 Rn. 54 ff.; Dannecker, JZ 1996, 869; Kaiafa-Gbandi, KritV 1999, 162, 165 f.; Schulz, in: Europäisierung des Rechts, 1996, S. 189; Deutscher, Die Kompetenzen der Europäischen Gemeinschaften zur originären Strafgesetzgebung, 2000, S. 335 ff; Streinz, in: Dannecker (Hrsg.), Lebensmittelstrafrecht und Verwaltungssanktionen in der EU, 1994, S. 219, 220 ff.; Tiedemann, NJW 1993, 23 ff.; Vogel, GA 2002, 517, 525; Weigend, StV 2001, 63, 67; a.A. Böse, Strafen und Sanktionen im europäischen Gemeinschaftsrecht, 1996, S. 56; Heitzer, Punitive Sanktionen im Europäischen Gemeinschaftsrecht, 1997, S. 136 ff.; Pache, Der Schutz der finanziellen Interessen der EG, 1994, S. 341; zusammenfassend Hecker, Europäisches Strafrecht, § 4 Rn. 83 ff.

[267]

BGHSt 27, 182; 41, 131 f.; Böse, Strafen und Sanktionen im Europäischen Gemeinschaftsrecht, S. 54 ff.; Gröblinghoff, Die Verpflichtung des deutschen Strafgesetzgebers zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, 1996, S. 141; Pühs, Der Vollzug des Gemeinschaftsrechts, 1997, S. 276 f., jeweils m.w.N.

[268]

Grundlegend EuGH, Slg. 1964, 1251, 1270 (Costa ./. ENEL).

[269]

Satzger, JZ 2005, 998, 1000.

[270]

Ablehnend Mosbacher, NStZ 2015, 255; bejahend Tuengerthal/Rothenhöfer, wistra 2014, 417.

[271]

BGH wistra 2011, 70.

[272]

Gaede, wistra 2011, 365, 370 ff.

[273]

EuGH, EuZW 1999, 52, 54 Rn. 38 (Awoyemi).

[274]

NK-Hassemer/Kargl, 2. Aufl. 2005, § 2 Rn. 10.

[275]

Arndt, JZ 1965, 145 ff.; Bemmann, JuS 1965, 333 ff.; Grünwald, MDR 1965, 521 ff.; Klug, JZ 1965, 149 ff.; Lüderssen, in: ders. (Hrsg.), Kriminalpolitik auf verschlungenen Wegen, 1981, S. 143; Naucke, ZRP 1969, 8 ff.; Schreiber, ZStW 80 (1968), 348 ff.

[276]

Bergmann, NJW 1986, 233 ff.; Dannecker, in: de Boor/Pfeiffer/Schünemann (Hrsg.), Parteispendenproblematik, 1986, S. 91 ff.; Engelhardt, DRiZ 1986, 88 ff.; Flämig, Steuerrecht als Dauerrecht, S. 26 ff.; Kunert, NStZ 1982, 276 ff.; Tiedemann/Dannecker, Die gesetzliche Milderung im Steuerstrafrecht dargestellt am Beispiel der Abzugsfähigkeit von Parteispenden, 1985, S. 23 ff.; Tiedemann, NJW 1986, 2475 ff.; ders., NJW 1987, 1247 ff.

[277]

EGMR, NJW 2001, 3035; CCRP, NJW 2004, 2005 ff.; BVerfGE 95, 96 ff.; BGHSt 39, 1 ff.; 39, 168 ff.; 39, 353 ff.; 40, 48 ff.; 40, 113 ff.; 40, 241 ff.; 41, 10 ff.; 41, 101 ff.; 41, 157 ff.; 48, 77; Albrecht, Die vergessene Freiheit, S. 52; Naucke, KritV 2010, 132 ff.; vgl. auch Schroeder, NStZ 1993, 216 ff.; ders., NJW 2000, 3017 ff.

[278]

BFH, NJW 2004, 1127 f.; Bilsdorfer, NJW 2003, 2281 ff.; Dannecker/Freitag, ZStW 116 (2004), 797 ff., 815 f.; Fromm, Der strafrechtliche Schutz der Finanzinteressen der EG, 2004, S. 107 ff.; Schünemann, GA 2002, 502 ff.

[279]

EuGH, Slg. 1996, I-04631 Rn. 12 (Allain); EuGH, Slg. 2004, I-01005 Rn. 26 (Saetti und Frediani); EuGH, Slg. 1995, I-361 Rn. 9 (Bordessa); EuGH, Slg. 1995, I-4821 Rn. 14 (Sanz de Lera u.a.); EuGH, Slg. I-1996, 929 Rn. 17 (Skanavi und Chryssanthakopouzlos); EuGH, Slg. 1998, I-6781 ff.; EuZW 1999, 52 ff. (Awoyemi); EuGH, EuZW 2005, 997 ff. (Berlusconi u.a.) m. Anm. Gross, EuZW 2005, 371 ff. und Satzger, JZ 2005, 998 ff.; vgl. auch Gleß, GA 2000, 224 ff.

[280]

BVerfG NJW 2000, 1480.

[281]

EGMR 2001-II, 411 – Streletz, Kessler und Grenz.

[282]

Dazu BVerfGE 95, 96, 132 f.

[283]

EGMR 2001-II, 411, 441 f.; zustimmend Starck, JZ 2001, 1102, 1005 f; kritisch Kreicker, Gewalttaten, S. 19 ff.; Rau, NJW 2001, 3008, 3009 ff.; Werle, NJW 2001, 3001, 3007.

[284]

Alexy, Der Beschluß des Bundesverfassungsgerichts zu den Tötungen an der innerdeutschen Grenze vom 24. Oktober 1996, S. 8; Dannecker, Jura 1994, 585 ff.; Dreier, JZ 1997, 421, 426 f.; Günther, StV 1993, 19 ff.; Kaufmann, NJW 1995, 81, 82; Pawlik, GA 1994, 472, 474; Rosenau, Tödliche Schüsse im staatlichen Auftrag, S. 176 ff.; Roth, Wayne Law Review 50 (2004), 37, 41; a.A. Erb, ZStW 108 (1996), 266, 276 ff; Schroeder, JZ 1992, 990, 991.

[285]

BGHSt 39, 1, 23 ff.; 41, 101, 110 ff.

[286]

Radbruch, SJZ 1946, 105, 107.

[287]

BVerfGE 95, 96, 134; BGHSt 39, 1, 15 f; LG Berlin JZ 1992, 691; Alexy, Der Beschluß des Bundesverfassungsgerichts zu den Tötungen an der innerdeutschen Grenze vom 24. Oktober 1996, S. 24 ff.; Limbach, „Im Namen des Volkes“, S. 56 f.

[288]

So schon Radbruch, SJZ 1946, 105, 107.

[289]

BVerfGE 95, 96, 134 m.w.N.; vgl. auch BGHSt 41, 101, 109.

[290]

BVerfGE 95, 96, 132, 135; BGHSt 39, 1, 16.

[291]

Dannecker/Stoffers, JZ 1996, 490, 492; Dreier, JZ 1997, 421, 425.

[292]

Zur viel beschworenen Krise der Zweispurigkeit vgl. nur Jescheck, AT, 4. Aufl. 1988, S. 77 ff.

[293]

So BGHSt 24, 106.

[294]

Kritisch bereits R. Schmidt, Würtenberger-FS, S. 277.

[295]

Jung, Wassermann-FS, S. 875, 884 ff., legt zutreffend dar, dass sich Strafe und Maßregeln näher gerückt seien, seitdem Freiheitsstrafe und Unterbringungsanordnung nebeneinander angeordnet würden und der Vollzug der Maßregel vor der Strafe unter Anrechnung auf die Strafe zur Regel geworden sei. Letztlich sei durch „pragmatische Regulative“ ein Sanktionsverbund entstanden.

[296]

Maunz/Dürig-Dürig, Art. 103 Rn. 117; LK-Dannecker, § 1 Rn. 96.

[297]

BVerfGE 109, 134 ff.

[298]

EGMR NJW 2010, 2495.

[299]

EGMR NJW 2010, 2495, 2498 f.; dazu auch Drenkhahn/Morgenstern, ZStW 124 (2012), 133, 154 f.; Renzikowski, ZIS 2011, 531, 533; Volkmann, JZ 2011, 838.

[300]

BVerfGE 128, 326 ff.

[301]

BVerfGE 128, 326, 392.

[302]

BVerfGE 128, 326, 374.

[303]

BVerfGE 128, 326, 374; ähnlich Wolf, in Sicherungsverwahrung, S. 71, 72; kritisch dazu Kaspar, ZStW 127 (2015), 654, 658 Fn. 21.

[304]

Kritisch dazu Kaspar, ZStW 127 (2015), 654, 663 ff.

[305]

BVerfGE 109, 134, 173.

[306]

BVerfGE 130, 273, 389.

[307]

Art. 17 Abs. 1 FiMaNoG lautet: „Artikel 1 Nummer 1 bis 3, 5, 8 bis 18, 21, 22, 28 bis 38, 40, Artikel 3 Nummer 8, 12, 13 Buchstabe b und Nummer 14, die Artikel 5, 7 und 9 Nummer 2 und Artikel 16 treten am 2. Juli 2016 in Kraft.“.

[308]

Eingehend dazu Rothenfußer/Jäger, NJW 2016, 2689, 2690 m.w.N.

[309]

BGH EWiR 2017, 165 m. Anm. Janssen/Wessing; NJW 2017, 966 m. Anm. Rossi; NStZ 2017, 234 m. Anm. Pananis; NZG 2017, 236 m. Anm. Brand/Hotz; NZWiSt 2017, 146 m. Anm. Bergmann/Vogt; WuB 2017, 309 m. Anm. Moellers/Herz.

[310]

Eingehend dazu Bülte, NZG 2017, 205 ff.

[311]

Zum Meinungsstand siehe Cornelius, Verweisungsbedingte Akzessorietät bei Straftatbeständen, 2016, S. 427 ff.; LK-Dannecker, § 2 Rn. 59 ff.; jeweils m.w.N.

[312]

So BVerfGE 81, 132 ff.

[313]

Vgl. BVerfGE 81, 132, 137.

[314]

Dannecker, Das intertemporale Strafrecht, S. 433.

[315]

BVerfG NJW 2008, 3769.

[316]

Ablehnend dazu MK-Schmitz, 2. Aufl. 2011, § 2 Rn. 18; SSW-Satzger, 2. Aufl. 2014, § 2 Rn. 16.

[317]

Eingehend gerade zu den Garantien gegen die Strafjustiz Dannecker, JZ 2013, 616 ff.; ders., H. Fuchs-FS, S. 111 ff.

[318]

BGBl. II-973, S. 1533, 1542; dazu Nowak, CCPR Commentary, 2. Aufl. 2005, Art. 15 Rn. 18 ff.; Dannecker, Das intertemporale Strafrecht, S. 424 ff.

[319]

Dazu Nowak, CCPR Commentary, 2. Aufl. 2005, Art. 15 IPbpR Rn. 18 ff.; Gollwitzer, Menschenrechte im Strafverfahren, 2005, Art. 15 IPbpR Rn. 7.

[320]

Cornelius, Verweisungsbedingte Akzessorietät bei Straftatbeständen, 2016, S. 429.

[321]

So zutreffend Gaede, wistra 2011, 365, 368.

[322]

EuGHE 1984, 2689 ff. (Regnia/Kent Kirk).

[323]

Eingehend dazu Gaede, wistra 2011, 365, 365 ff.; Cornelius, Verweisungsbedingte Akzessorietät bei Straftatbeständen, 2016, S. 429 ff.

[324]

Jarass, Charta der Grundrechte der EU, 2. Aufl. 2013, Art. 52 Rn. 34; NK-GRCh-Borowsky, Art. 52 Rn. 13, 24 f.; Von Danwitz, in: Stern/Tettinger (Hrsg.), Europäische EU-Grundrechtecharta, 2006, Art. 52 Rn. 38 ff.; Gaede, Fairness als Teilhabe, 2007, S. 70 ff., jeweils m.w.N.

[325]

Gaede, wistra 2011, 365, 373.

7. Abschnitt: Geltungsbereich des Strafrechts › § 31 Räumlicher Geltungsbereich

Brian Valerius

§ 31 Räumlicher Geltungsbereich

A.Einführung1 – 10

B.Völkerrechtliche Grundfragen11 – 31

I.Grundlagen11 – 16

II.Einzelne völkerrechtliche Prinzipien17 – 31

1.Territorialitäts- und Ubiquitätsprinzip17 – 19

2.Flaggenprinzip20

3.(Aktives und passives) Personalitätsprinzip21 – 25

4.Realprinzip26, 27

5.Weltrechtsprinzip28, 29

6.Prinzip der stellvertretenden Strafrechtspflege30, 31

C.Hauptteil32 – 108

I.Allgemeine Erläuterungen32 – 69

1.Überblick über die Regelung in Deutschland32 – 38

2.Inlandstaten39 – 47

a)§ 3 StGB: Territorialitätsprinzip39 – 41

b)§ 9 StGB: Ubiquitätsprinzip42 – 47

aa)Grundlagen42

bb)Begehungsort der Tat (§ 9 Abs. 1 StGB)43 – 45

cc)Begehungsort der Teilnahme (§ 9 Abs. 2 StGB)46, 47

3.Auslandstaten48 – 66

a)§ 4 StGB: Flaggenprinzip48, 49

b)§ 5 StGB: Realprinzip und sonstige legitimierende Anknüpfungspunkte50 – 53

c)§ 6 StGB: Weltrechtsprinzip54 – 56

d)§ 7 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 StGB: Personalitätsprinzipien57 – 62

e)§ 7 Abs. 2 Nr. 2 StGB: Prinzip der stellvertretenden Strafrechtspflege63 – 66

4.Ungeschriebene Beschränkung auf inländische Rechtsgüter67 – 69

II.Klassische Fragestellungen70 – 85

1.Begehungsort der Tat nach § 9 Abs. 1 StGB70 – 78

2.Täter und Teilnehmer im Strafanwendungsrecht79 – 83

3.Irrtümer über das Strafanwendungsrecht84, 85

III.Aktuelle und zukünftige Herausforderungen86 – 108

1.Reichweite des nationalen Strafrechts im Internet86 – 92

2.Grenzüberschreitende Kooperation93 – 96

3.„Straftatentourismus“97 – 101

4.Strafanwendungsrecht als Kollisionsrecht?102 – 108

D.Rechtsvergleich109 – 120

I.Das Strafanwendungsrecht in Österreich109 – 116

II.Das Strafanwendungsrecht in der Schweiz117 – 120

E.Bezüge zum Strafverfahrensrecht121 – 125

F.Fazit126

Ausgewählte Literatur

7. Abschnitt: Geltungsbereich des Strafrechts › § 31 Räumlicher Geltungsbereich › A. Einführung

A. Einführung

1

Es ist eine Trivialität, dass jedes Handeln eine räumliche und zeitliche Dimension aufweist. Ebenso kommt Strafvorschriften, die Handlungen unter Strafe stellen, ein räumlicher und zeitlicher Geltungsbereich zu. Der zeitliche Geltungsbereich betrifft die Frage, ob und ggf. welches von mehreren zeitlich aufeinanderfolgenden Strafgesetzen (insbesondere bei unterschiedlichen Rechtsfolgen) auf eine Tat anwendbar ist und zu welchem Zeitpunkt eine Tat überhaupt begangen wird (→ AT Bd. 2: Gerhard Dannecker, Zeitlicher Geltungsbereich, § 30). Für die Festlegung des räumlichen Geltungsbereichs sind hingegen die für die Anwendbarkeit einer Strafvorschrift maßgeblichen örtlichen Anknüpfungspunkte einer Tat zu bestimmen. In Deutschland finden sich diesbezügliche Regelungen in erster Linie in §§ 3 bis 7 und 9 StGB.

2

Auch wenn die §§ 3 bis 7, 9 StGB über die Reichweite der nationalen Strafgewalt und somit gewissermaßen über Zuständigkeitsfragen entscheiden, stellen diese Vorschriften materielles Recht dar. Um einer Handlung einen Unrechtsgehalt (nach einer bestimmten Rechtsordnung) zu bescheinigen, müssen schließlich nicht nur die Voraussetzungen einer Strafvorschrift erfüllt, sondern muss diese überhaupt anwendbar, ihr räumlicher Geltungsbereich somit eröffnet sein (zur dogmatischen Einordnung der Voraussetzungen der §§ 3 ff. StGB Rn. 84). Da die §§ 3 bis 7, 9 StGB demzufolge als materiell-strafrechtliche Regelungen einzuordnen sind, unterliegen sie dem Bestimmtheitsgebot gemäß Art. 103 Abs. 2 GG.[1]

3

Gleichwohl darf nicht verkannt werden, dass von der Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts letztlich die Strafgerichtsbarkeit, d.h. die Befugnis abhängt, die Rechtsprechung in Strafsachen auszuüben.[2] Ist der räumliche Geltungsbereich des deutschen Strafrechts für eine Tat nicht eröffnet, liegt demzufolge ein Verfahrenshindernis vor.[3] Wegen dieses Zusammenhangs ist auch die Rede von einer materiellrechtlich-prozessualen Doppelnatur der §§ 3 bis 7, 9 StGB.[4]

4

Keine völlige Einigkeit besteht über die vorzugswürdige Terminologie für die Regelungen des räumlichen Geltungsbereichs. Am gebräuchlichsten dürfte die zwar nur wenig schillernde, aber simple Bezeichnung der §§ 3 bis 7, 9 StGB als Strafanwendungsrecht sein. Zwar bleibt zwischen dem Geltungsbereich einer Rechtsordnung im Sinne der Reichweite der eigenen Strafgewalt und dem Anwendungsbereich des eigenen (oder ggf. fremden) Strafrechts zu unterscheiden.[5] So steht es dem Gesetzgeber frei, seine Strafgewalt auch dadurch auszuüben, die Anwendbarkeit ausländischen Rechts zu bestimmen. Solche Regelungen existieren in Deutschland indessen nicht (und sind auch in ausländischen Rechtsordnungen selten), so dass zumindest im Ergebnis der Begriff „Strafanwendungsrecht“ treffend ist.[6]

5

Irreführend ist jedenfalls die früher noch verbreitete Bezeichnung der §§ 3 bis 7, 9 StGB als „Internationales Strafrecht“.[7] Damit würde zum einen eine Zugehörigkeit dieser Vorschriften zum internationalen oder supranationalen Recht impliziert. Zum anderen würde der Begriff aufgrund seiner Ähnlichkeit mit dem Internationalen Privatrecht nahe legen, dass es sich bei den §§ 3 ff. StGB um Kollisionsrecht handele. Beides ist nicht der Fall. Vielmehr sind die §§ 3 ff. StGB rein nationales Recht, das einseitig die Reichweite der deutschen Strafgewalt bestimmt, ohne Kollisionen mit anderen Strafrechtsordnungen aufzulösen.[8] Auch dass diese Vorschriften vornehmlich bei grenzüberschreitend begangenen, gewissermaßen „internationalen“ Straftaten diskutiert werden müssen, vermag ihnen nicht das Etikett eines „internationalen Strafrechts“ zu verleihen, ist schließlich dadurch allenfalls die zu beurteilende Tat „international“, nicht hingegen das hierauf anzuwendende Recht.[9] Um diesen grenzüberschreitenden Charakter des Strafanwendungsrechts zu betonen, wird mitunter die Bezeichnung „transnationales Strafrecht“ vorgeschlagen.[10]

6

Abzugrenzen ist das Strafanwendungsrecht vom sog. interlokalen Strafrecht.[11] Das interlokale Strafrecht bestimmt die maßgebliche Vorschrift bei konkurrierenden partikulären Strafrechtsordnungen innerhalb einer gesamtstaatlichen Rechtsordnung.[12] Anders als beim Strafanwendungsrecht handelt es sich hierbei somit um echtes Kollisionsrecht.[13] Nach dessen Regeln bleibt bei innerstaatlichen Kollisionen jedenfalls in erster Linie das Recht des Tatorts (lex loci) anzuwenden, und zwar von jedem Gericht innerhalb des Gesamtstaates.[14] Bei mehreren Tatorten in verschiedenen partikulären Strafrechtsordnungen soll das nach konkreter Betrachtung strengste Gesetz heranzuziehen sein.[15]

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Fragen nach dem interlokalen Strafrecht stellen sich in jedem Staat, in dem nicht allein der Gesamtstaat Strafvorschriften erlassen darf, sondern auch den einzelnen Bundes- oder Teilstaaten eine entsprechende Kompetenz zusteht. Solche sich überlagernde Kompetenzen existieren etwa in den USA, in Mexiko und in Australien.[16] In Deutschland ergibt sich die Notwendigkeit für ein interlokales Strafrecht im Hinblick auf die Verfolgung von vor dem Beitritt der DDR auf deren Gebiet begangenen, aber noch nicht abgeurteilten Straftaten.[17] Hier gilt nach Art. 315 Abs. 1 EGStGB i.V.m. § 2 StGB das Recht des Tatorts (lex loci), also der damaligen DDR, es sei denn, dass das Strafrecht der Bundesrepublik milder ist. Die Neubürgerklausel des § 7 Abs. 2 Nr. 1 Var. 2 StGB ist nicht anwendbar, auch wenn die ehemaligen Bürger der DDR mit dem Beitritt Bundesbürger geworden sind.[18]

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Unabhängig von der Suche nach einer möglichst treffenden Bezeichnung der §§ 3 ff. StGB bleibt der Bestimmung des räumlichen Geltungsbereichs einer nationalen Strafrechtsordnung eine wachsende Bedeutung zu bescheinigen. Diese Entwicklung ist mehreren Umständen geschuldet. Zum einen ist auf die gestiegene Mobilität der Menschen hinzuweisen, die häufig mit einer größeren Kenntnis an Fremdsprachen und einem wachsenden Interesse an anderen Staaten und Kulturen einhergeht. War früher der Urlaub außerhalb des eigenen Staates noch eine Besonderheit, gehören heutzutage beruflich wie privat bedingte Aufenthalte im Ausland mehr und mehr zum Alltag. Zum anderen ermöglichen und erleichtern es die gewaltigen Fortschritte der Informations- und Kommunikationstechnologie, Kontakte rund um den Globus zu knüpfen und zu vertiefen. Kostete einst der Telefonanruf bei den Verwandten im Ausland ein kleines Vermögen und dauerte die Beförderung eines Briefs ins Ausland häufig mehrere Wochen, werden inzwischen in Sekundenschnelle E-Mails an das andere Ende der Welt übermittelt und sind via Internet Webseiten aus sämtlichen Staaten abrufbar.

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Solche Aufenthalte im und Kontakte ins Ausland werden freilich nicht stets zu rechtmäßigen Handlungen genutzt, sondern können auch Anlass oder Gelegenheit zu kriminellen Verhaltensweisen sein. Bei solchen Taten mit Auslandsbezug stellt sich zunehmend die Frage nach dem räumlichen Geltungsbereich nationaler Strafrechtsordnungen. Dies gilt zum einen für die Konstellation, dass die Begehungsorte einer Tat in verschiedenen Staaten liegen. Insoweit lässt sich auf die genannten gestiegenen Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten verweisen, die sowohl eine grenzüberschreitende Beteiligung an einer Straftat ermöglichen oder erleichtern als auch bei einem allein agierenden Täter eine Multiplikation der Begehungsorte nach sich ziehen können (z.B. bei dem grundsätzlich weltweit möglichen Abruf der Inhalte einer Webseite). Zum anderen kann ebenso die gewonnene Mobilität genutzt werden, um sich bewusst dem Anwendungsbereich einer Strafrechtsordnung zu entziehen. Beispielsweise ist es denkbar, einen im Inland unter Strafe gestellten Schwangerschaftsabbruch in einem Nachbarstaat mit (insoweit) liberaleren Regelungen durchführen zu lassen. Auch bei solchen modernen Formen des „Straftatentourismus“ bleibt – und zwar für sämtliche Beteiligte an der Tat – zu erörtern, ob sie einen Rückgriff auf das umgangene nationale Strafrecht ausschließen oder ob ggf. andere Anknüpfungspunkte für dessen Anwendung verbleiben.

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Wie bei der Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität vorgegangen werden soll, ist nicht zuletzt eine kriminalpolitische Frage. Ob als Antwort auf die hiermit verbundenen Herausforderungen ein konsentiertes Vorgehen mehrerer Staaten erstrebt oder ein nationaler Alleingang bevorzugt wird, hängt nicht zuletzt von der Effektivität und der Beschwerlichkeit der einzelnen Wege ab. Eine internationale Zusammenarbeit dürfte sich häufig als schwierig erweisen, bestehen doch nicht selten erhebliche Unterschiede in der rechtlichen Bewertung einzelner Verhaltensweisen. Dies betrifft vor allem ethisch umstrittene Gebiete wie z.B. die medizinische Forschung oder wegen der unterschiedlichen Reichweite der Meinungsäußerungsfreiheit auch die Sanktionierung von (z.B. extremistischen, pornographischen, gewaltverherrlichenden) Äußerungen. Sofern aus diesen oder anderen Gründen ein nationaler Alleingang als kriminalpolitisch vorzugswürdiger Weg angesehen wird, kann der jeweilige Gesetzgeber indessen auch nicht völlig nach Belieben verfahren. Vielmehr bleiben völkerrechtliche Grundsätze zu beachten, soweit andere Staaten als selbstständige und zu respektierende Souveränitäten betroffen sind.

7. Abschnitt: Geltungsbereich des Strafrechts › § 31 Räumlicher Geltungsbereich › B. Völkerrechtliche Grundfragen

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